Гражданское право - готовые работы

ГлавнаяКаталог работГражданское право
fig
fig
Введение
Самый первый вопрос, который волнует начинающих предпринимателей — это как удержаться «на плаву» на начальном этапе развития собственного бизнеса. С какими только проблемами не сталкиваются российские предприниматели: отсутствие стартового капитала, сложности с получением приемлемых кредитов, недостаток знаний при отсутствии времени на обучение и т.д.
Регулирование коммерческой концессии в рамках ГК имеет существенные "национальные особенности". В зарубежных же странах государственная политика регулирования хозяйственной деятельности, напротив, предусматривает определенные льготы, послабления для сторон договора, а законодательное регулирование в этой сфере направлено в основном на охрану интересов концессионера как экономически более слабой стороны в отношениях с правообладателем.
Специальные нормы, регулирующие коммерческую концессию как отдельный вид договора в российском законодательстве, направлены на защиту интересов покупателей (заказчиков) продукции и услуг, реализуемых пользователем на основании подобного договора. Однако закрепленные в ГК РФ главе меры, направленные на реализацию этой цели, в частности возложение на правообладателя повышенных обязательств и юридической ответственности за деятельность пользователей, делают для правообладателя данный способ оформления правовых отношений невыгодным и чрезмерно рискованным. Владельцы известных брэндов не заинтересованы в оформлении отношений с региональными и местными подразделениями с использованием института коммерческой концессии. Отношения, которые, по сути, содержат все признаки договора коммерческой концессии, оформляются путем заключения лицензионных, маркетинговых, дистрибьюторских, агентских и других подобных договоров.
На практике договор коммерческой концессии, как правило, заключается на длительный срок, который составляет от трех до десяти лет. Однако возможна ситуация, когда по истечении срока договора коммерческой концессии отношения сторон фактически продолжаются при отсутствии возражений со стороны правообладателя. В этом случае договор коммерческой концессии может считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Стороны обязаны уведомить об этом регистрирующий орган.
Цель курсовой работы – изучить особенности договора коммерческой концессии.
Задачи:
- Рассмотреть понятие и отличие договора коммерческой концессии от смежных договоров,
- Изучить стороны договора, форму и порядок регистрации,
- Проанализировать права, обязанности и ответственность правообладателя и пользователя,
- рассмотреть порядок изменения и прекращения договора коммерческой концессии.
Объект исследования – коммерческая концессия.
Предмет исследования – основания, стороны и порядок заключения договора коммерческой концессии.
Структура работы: введение, две главы, заключение, список литературы.
Введение
Актуальность темы. Проведение игр и пари, хотя оно никогда не выходило из обихода, до введения в действие части второй ГК на законодательном уровне ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации урегулировано не было. Лишь в последние годы были предприняты попытки направить проведение игр в правовое русло. В этих целях принимается ряд указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.
Правовое регулирование этих отношений сводилось прежде только к организации лотерей или тотализатора и закрепляло монополию государства на проведение соответствующих игр.
В части второй ГК правовые нормы, относящиеся к проведению игр и пари, выделены в самостоятельную главу, что позволяет говорить о появлении в системе отдельных видов обязательств нового правового института. Разумеется, подзаконные акты, о которых шла речь, независимо от времени их принятия могут применяться лишь в той части, в какой они не противоречат правовым установлениям, закрепленным ГК.
В законодательствах многих стран мира прослеживается отрицательное отношение к играм и пари. Негативное отношение к играм и пари, вслед за общественной моралью, выражает и наше законодательство.
Количество существующих в мире игр огромно, однако в сферу правового регулирования попадают далеко не все из них. Часть игр, относящихся к числу азартных, регулируется нормами гл.58 ГК. Другие игры (с имущественным выигрышем, но не азартные в строгом смысле слова) подпадают под действие гл.57 ГК. Ко всей остальной игровой деятельности человека право относится безразлично.
Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", принятый Госдумой 20 декабря 2006 года и одобренный Советом Федерации 27 декабря 2006 года.
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственного регулирования отношений, возникающих по организации и осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Российской Федерации. На сегодняшний день игорный бизнес является одной из самых динамично развивающихся индустрий развлечений и отдыха, которая с момента своего легального существования в Российской Федерации продолжает оставаться законодательно не урегулированной сферой правоотношений.
Цель курсовой работы – изучить особенности и порядок проведения игр и пари.
Задачи:
1) Рассмотреть понятие и основы для проведения игр и пари,
2) Изучить особенности предоставления лицензии, регистрации и требования и участникам игорного бизнеса,
3) Изучить правовые основы договора на проведение игр и пари,
4) Рассмотреть ответственность по Гражданскому кодексу РФ.
Объект исследования – проведение игр и пари.
Предмет исследования – правовая основа и виды ответственности за проведение игр и пари.
Структура работы: введение, две главы, заключение, список литературы.
Введение
Защита интеллектуальной собственности становится одним из наиболее важных факторов, которые определяют положение страны в целом. Надежный уровень защиты стимулирует научные эксперименты, развитие культуры, искусства и литературы, практическое применение достижений науки и техники, и международный обмен ими.
За последние 2 десятилетия сильно выросла и продолжает расти доля интеллектуального труда во всем объеме работ, товаров и услуг, которые вовлечены в международный оборот. Скорыми темпами развиваются передовые наукоемкие области - это создание ЭВМ и его программного обеспечения, телекоммуникационных оборудований, продукций биотехнологии и фармакологии. Новые разработки вывели на более высокую ступень и традиционные отрасли. Одновременно расширилась торговля фальсифицированными изделиями, что связано с техническим совершенствованием средств записи и воспроизведения звука и изображения, копирования и передачи информации.
Производство фальсифицированных товаров и нарушения прав интеллектуальной собственности приобрели крупные масштабы. Особенно негативно нарушение прав интеллектуальной собственности отражается на наиболее передовых и наукоемких отраслях, которые требуют огромных затрат на проведение научных изысканий и опытов. Контрафактная продукция, которая имеет более низкую цену, вытесняет с рынка товары разработчиков технологий, ослабляя при этом моральные и материальные стимулы для дальнейшего исследования.
Над совершенствованием законодательства в области охраны интеллектуальной собственности сейчас постоянно идет работа. На сегодняшний день в нашей стране существует достаточно крепкая законодательная база для реальной защиты и регулирования вопросов в сфере защиты интеллектуальной собственности. Но, к сожалению, эти законы не подкрепляются реальными действиями государства, наше государство просто-напросто закрывает глаза на тот беспорядок, из-за чего от нашей страны отворачиваются многие перспективные иностранные инвесторы и партнёры. Большая роль в регулировании вопросов защиты должна отводится органам ОВД. Во многих странах мира, в органах милиции и прокуратуре существуют специальные отделы, занимающиеся только вопросами защиты интеллектуальной собственности. Государство не должно упускать те огромные суммы денежных средств, которое оно недополучает в виде налогов, из-за нарушений в области защиты авторских и смежных прав.
Цель курсовой работы – изучить особенности и методы защиты интеллектуальной собственности в гражданском праве.
Задачи:
1) Рассмотреть понятие интеллектуальной собственности,
2) Изучить основные объекты интеллектуальной собственности,
3) Выявить направления защиты объектов авторских и смежных прав,
4) Проанализировать основания защиты коммерческой тайны,
5) Рассмотреть роль таможенных органов и Федеральной службы по интеллектуальной собственности в охране объектов интеллектуальной собственности.
Объект исследования – интеллектуальная собственность.
Предмет исследования – особенности охраны объектов интеллектуальной собственности.
Структура работы: введение, две главы, заключение, список использованной литературы.
Введение
Актуальность темы. Ценные бумаги - необходимый атрибут всякого рыночного хозяйства. Ранее во внутреннем гражданском обороте находилось лишь минимальное количество ценных бумаг, в основном выпущенных государством: облигации, предъявительские сберкнижки и аккредитивы, а в расчетах между юридическими лицами мог использоваться расчетный чек.
В рыночной экономике оборот ценных бумаг резко возрос, стал формироваться их рынок. Законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, далеко от совершенства. Тем не менее сам рынок есть, он функционирует и развивается; он оказывает влияние на положение дел в государстве и способствует развитию предпринимательства.
Наличие у ценной бумаги свойств специфического товара необходимо для признания ее объектом рынка ценных бумаг. Объектом любого рынка является товар, под которым понимается продукт деятельности, предназначенный для продажи или обмена.
Потребности, которые призваны удовлетворять ценные бумаги, различны в зависимости от цели субъектов РЦБ. Так, эмитент ставит целью выпуска ценных бумаг привлечение дополнительных оборотных средств для ведения собственной деятельности; инвестор ожидает от инвестирования в ценные бумаги положительного для себя имущественного результата (получение дохода, сохранение сбережений от инфляции и т.п.); профессиональный участник ставит своей целью получение посреднической прибыли от операций с ценными бумагами; государству выгодно развитие РЦБ с макроэкономических позиций – стабильный фондовый рынок является одним из признаков стабильной экономики.
Ценная бумага, являясь “овеществлением прав”, служит связующим звеном между двумя различными областями права — вещным и обязательственным правом. Иными словами, ценная бумага — это вещь, символизирующая собой некий комплекс прав, который в принципе должен регулироваться обязательственным правом. В то же время “вещность” ценной бумаги позволяет прилагать к ней такие категории, как право собственности и все связанные с ней понятия и нормы вещного права. Отсюда в свою очередь возникает возможность обычного юридического оформления таких операций, как купля-продажа ценных бумаг, их залог и т. п., что очень важно для поддержки ликвидности. Такой вещью является документ, в котором и удостоверены права его владельца.
Содержащиеся в ГК правила об обороте ценных бумаг касаются особенностей исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами, а также возможностей их оспаривания и восстановления в случае утраты. При этом на первый план выступает абстрактный характер обязательств, удостоверенных ценной бумагой, их оторванность от своего основания. такие обязательства как бы получают самостоятельную жизнь, связанную уже не с судьбой основного обязательства, во исполнение или в удостоверение которого была выдана ценная бумага, а с судьбой данной бумаги. Поэтому для исполнения по ценной бумаге требуется предъявление подлинника этой бумаги.
Цель курсовой работы – рассмотреть особенности ценных бумаг в гражданском праве.
Задачи:
1) рассмотреть понятие и виды ценных бумаг,
2) изучить требования к ценным бумагам по гражданскому праву,
3) изучить основы приобретения и передачи прав по ценным бумагам,
4) выявить права на исполнение ценных бумаг.
Объект исследования – ценные бумаги.
Предмет исследования – права на приобретение, передачу и исполнение ценных бумаг в гражданском праве.
1.2. Договор купли-продажи предприятия: форма, участники и объект продажи
Договор продажи предприятия представляет собой относительно новое явление в отечественном гражданском праве. Данный договор существовал в дореволюционном законодательстве, но его регламентация значительно отличалась от настоящей. В ГК 1922 г. порядок продажи предприятий не был определен, но на практике продажа предприятий в период нэпа имела место и подчинялась общим нормам о форме сделок, переводе долга и др. ГК 1964 г. вообще не допускал продажи предприятий. В развитых странах продажа предприятий весьма распространена и представляет собой привычное явление хозяйственной жизни.
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.
Статья 559 ГК РФ определяет договор продажи предприятия как консенсуальный, взаимный и возмездный договор. Указанный договор является видом договора купли-продажи, и к нему применяются как общие положения ГК о купле-продаже (п.5 ст.454 ГК), так и правила о продаже недвижимости (п.2 ст.549 ГК), поскольку предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
Согласно ст.132 ГК предприятие - это имущественный комплекс, предназначенный для осуществления самостоятельного производства товаров, работ, услуг и т.п. В состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая движимые и недвижимые вещи, права требования и долги, а также исключительные права: право на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и др. Законодательством не установлены минимальная стоимость или какой-либо определенный состав имущественного комплекса, достаточные для того, чтобы он был признан предприятием. Критерий здесь иной: предприятие - это такой имущественный комплекс, где осуществляется завершенный цикл какой-либо предпринимательской деятельности, независимо от ее вида и масштаба. Кроме того, право на предприятие как объект недвижимости должно быть зарегистрировано в установленном порядке в соответствии со ст.131 ГК и ст.4 Закона о государственной регистрации.
В состав предприятия входят и могут быть проданы по договору купли-продажи только объекты гражданских прав, кроме тех, переуступка прав и обязанностей в отношении которых не допускается законом (напр., обязанности по возмещению вреда, причиненного личности или имуществу гражданина - п.1 ст.1064 ГК). Поэтому не могут быть проданы по данному договору права и обязанности из трудовых, налоговых и иных отношений, не носящих гражданско-правового характера. Их субъектом продолжает оставаться продавец предприятия.
Введение
Актуальность темы. Законодательство, регулирующее рынок недвижимости далеко от идеальности. С развитием рыночных отношений, жилищная проблема переросла в одну из самых глобальных на сегодняшний день. Фактором, определяющими актуальность данной проблемы является развал экономики, снижение уровня жизни граждан, преступные посягательства на жилищные права граждан, появление категорий граждан, которые особо нуждаются в защите своих жилищных прав (беженцы, переселенцы), ограниченные возможности для населения в защите своих жилищных прав.
Поворот в жилищной политике, обусловленный новыми рыночными отношениями, состоит в переходе в основном от прежней практики распределения жилья, построенного за счет бюджетных ассигнований, к зарабатыванию его самими гражданами, в поэтапном переводе жилищной сферы в режим бездотационного функционирования. Но в обоих случаях государство должно обеспечить социальную защиту определенных категорий граждан, особенно малоимущих слоев населения.
В настоящее время требуется проведение принципиально новой жилищной политики и превращение ее в один из приоритетов общества. Необходимо создать реальную возможность строительства или приобретение жилья семьям со средними и частично низкими доходами. Без существенного повышения доли частного жилищного сектора не сформировать важнейшие составляющие рыночной экономики - рынок жилья и рынок труда.
Цель курсовой работы – изучить особенности возникновения, изменение и прекращения жилищных правоотношений в РФ.
Задачи: рассмотреть понятие жилищных правоотношений, изучить особенности возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений.
Объект исследования – жилищные правоотношения. Предмет исследования – возникновение и прекращение жилищных правоотношений.
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Сущность потребительского кредита
Потребительское кредитование имеет специфический характер, обуслов-ленный отражающими его сущность и содержание следующими особенностями:
Срочностью кредита – предварительно оговоренные сроки возврата креди-тору занятых средств, т.е. определенность по времени возврата кредита, наруше-ние которой влечет за собой применение определенных санкций. Срок кредитова-ния является крайним временем нахождения ссуды в распоряжении ссудополуча-теля.
Возвратностью кредита – выплата кредитору суммы основного долга на оговоренных условиях; данная особенность отличает кредит от других экономи-ческих категорий товарно-денежных отношений. Длительность по кредиту уста-навливаются банком из расчета сроков оборачиваемости кредитуемых средств и окупаемости затрат, но не выше нормативных.
Платностью кредита – подразумевает возмездный характер услуг, оказы-ваемых банками при кредитовании. За предоставление ссуды обычно берется оп-ределенный процент, размер которого устанавливается сторонами на основании договора.
Дифференцированностью кредита – когда банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его по-лучение. Как правило, кредит предоставляется только тем клиентам, которые в со-стоянии своевременно его вернуть. Дифференциация кредитования может осуще-ствляться на основе показателей кредитоспособности. Использование данного принципа способствует предупреждению покрытию убытков за счет кредита и служит важным условием его нормального функционирования на основах воз-вратности и платности.
Обеспечением кредита – это способ возврата банковского кредита, который может быть реализован с помощью залога, банковских гарантий, страхования и других способов, предусмотренных законодательством и договором между парт-нерами. Банки РФ имеют возможность выдавать своим клиентам кредиты под раз-личные формы их обеспечения: залоговые обязательства, договора-гарантии, до-говора-поручительства, договора страхования ответственности непогашения кре-дита.
Целевым использованием кредита – это употребление банковского кредита на цели получения. Кредиторами являются, как специализированные кредитные организации, так и любые юридические лица, осуществляющие законную ком-мерческую деятельность. В форме денег выдается, как банковская ссуда физиче-скому лицу для приобретения недвижимости, оплаты лечения и т.п., так и в то-варной форме – в ходе продажи товаров с отсрочкой платежа.
В последние годы «целевое использование» получает все более широкое распространение, но ограниченно применяется при кредитовании под залог не-движимости. На западе практика потребительского кредита охватывает все слои населения, в основном через различные системы ссудных программ и кредитных карточек.
Таким образом, кредит - это предоставление банком или кредитной орга-низацией денег заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредит-ным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней. То есть, при кредите заимодавцем выступает банк или кре-дитная организация, а предметом займа являются только деньги.
1.2. Законодательно-нормативная база кредитования
К законодательно-нормативной базе кредитования относятся:
 законодательные нормы, определяющие статус кредитного учреждения, перечень выполняемых им операций;
 внутренние правила совершения операций, обеспечивающие выполнение законодательных актов и защиту интересов вкладчиков, клиентов банка, его соб-ственных интересов, в целом методическое обеспечение;
 построение учета, отчетности, аналитической базы, компьютерная обра-ботка данных, управление деятельностью банка на базе современных коммуника-ционных систем.
Определяющим началом деятельности банка являются различного рода юридические нормы и документы (устав банка, разрешение на совершение им оп-ределенных операций, запрещение заниматься теми или иными видами услуг и др.).
Порядок и условия кредитования в Российской Федерации регулируются главой 42 «Заем и кредит» Гражданского Кодекса РФ.
Основными банковскими законами, регламентирующих деятельность эмис-сионного и коммерческих банков, являются Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Они направлены на известную либерализацию банков-ской деятельности, устранение излишней бюрократии, субъективизма чиновни-ков. Так, в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» при созда-нии кредитного учреждения устранены ограничения на число участников, по раз-меру их доли в уставном капитале. Сократился перечень документов, необходи-мых для оформления регистрации банков. Для облегчения банковской деятельно-сти введена заявительная процедура создания филиалов и др.
В Федеральном законе «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» есть статьи, посвященные Национальному банковскому Совету как органу, задачей которого является рассмотрение Концепции совершенство-вания банковской системы, проектов основных направлений государственной денежно-кредитной политики, политики валютного регулирования и валютного контроля, наиболее важных вопросов регулирования деятельности кредитных организаций и др.
Указанные банковские законы в известной степени модернизируют россий-ское банковское законодательство. В качестве достижений здесь можно выделить разграничение понятий банка и кредитного учреждения; Центральному банку РФ предписано прекратить свое участие в капиталах кредитных учреждений, запре-щается кредитовать бюджет (если это не предусмотрено Федеральным законом о бюджете), обеспечить взаимодействие с банками и их ассоциациями при принятии наиболее важных решений нормативного характера. В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» декларируется необходимость создания Фе-дерального Фонда обязательного страхования вкладов
Введение
Провозглашение России правовым государством предполагает необходимость создания таких условий для развития российского общества, в которых человек, его права и свободы действительно являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых – обязанность государства. При этом гражданско-правовое положение физических лиц – явление сложное, многогранное и динамичное, испытывающее на себе влияние целого ряда факторов, в первую очередь – социально-экономической политики государства. Данное обстоятельство, предопределяющее сложнейший характер рассматриваемого явления, обусловливает необходимость выделения фундаментальных компонентов гражданско-правового статуса граждан.
Однако в современной отечественной науке до настоящего времени не сформировалось единого научного подхода к основополагающим категориям, характеризующим этот статус. Научный и практический интерес к гражданско-правовому положению физических лиц заметно активизировался в годы экономических и правовых реформ, существенно расширивших содержание гражданской правосубъектности российских граждан и иных физических лиц, проживающих на территории России. Кардинальное изменение их гражданско-правового положения актуализировало многочисленные проблемы, связанные с определением понятия и содержания правосубъектности, которые все чаще становятся предметом научных исследований и дискуссий.
Немало проблем связано также с моментами возникновения и прекращения гражданской правоспособности, с определением правовой природы и особенностей реализации и охраны субъективных прав, составляющих ее содержание. Все сказанное свидетельствует о недостаточно высокой степени разработанности в современной науке проблем определения понятия, содержания и реализации гражданско-правового положения физических лиц вследствие отсутствия фундаментальных исследований данной проблематики, основанных на комплексном подходе к их решению с учетом опыта, накопленного за долгую историю становления и развития данной категории в отечественном и зарубежном законодательстве.
Проблемы гражданско-правового положения граждан становились предметом научных исследований в трудах таких дореволюционных цивилистов, как Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич и многих других. Достаточно часто указанные вопросы рассматривались с позиций правового статуса личности (Н.В. Витрук, В.И. Новоселов, В.А. Патюлин) или общей теории правоотношений (Р.О. Халфина, С.С. Алексеев и др.). Достаточно много внимания уделялось в прошлом и уделяется в современной науке отдельным элементам правового положения физических лиц – участников гражданских правоотношений – дееспособности (М.Э. Шодонова, О.Б. Захарова А.А. Мохов и др.) и правосубъектности в целом (И.Я. Михайлова, Я.Р. Веберс и др.). Много внимания уделялось исследованию положения граждан, не обладающих дееспособностью или обладающих ею не в полном объеме (Л.Ю. Михеева, С. Осмоловская и др.). Вместе с тем, ряд важных аспектов проблематики, связанных с гражданско-правовым положением граждан, несмотря на их первостепенную методологическую, научную и практическую значимость, до сих пор остается мало исследованным.
Объектом дипломного исследования выступают общественные отношения, возникающие по поводу реализации гражданско-правового положения физических лиц.
Предметом работы являются правовые нормы, определяющие понятие, содержание и соотношение элементов гражданско-правового положения физических лиц, основания и формы его модификации, а также особенности его реализации отдельными категориями граждан.
Методологической основой дипломной работы является общенаучный диалектический метод познания, позволяющий рассматривать гражданско-правовое положение граждан как динамическую категорию, зависящую от экономических, правовых и социально-политических факторов в определенную историческую эпоху. Также были использованы методы анализа, синтеза, аналогии и обобщения, сравнительно-правовой и формально-логический методы.
Нормативной правовой основой дипломной работы являются Конституция Российской Федерации 1993 г., законодательные акты Российской Федерации как общего характера (Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс и др.), так и специального характера, акты органов судебной власти.
Структура работы обусловлена предметом исследования и состоит из введения, трёх разделов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава I. Общие вопросы правового положения граждан как участников гражданско-правовых отношений
1.1. Правовые предпосылки участия граждан в гражданском обороте
Для всех отраслей права понятие «правовое положение субъекта» является одним из ключевых, рас¬крывающих основные юридические институты. Поэтому данное понятие имеет различное содер¬жание со своими специфическими отраслевыми особенностями. Для того чтобы представить себе, каким обра¬зом тот или иной статус субъекта права транс¬формируется в правовое положение реального (персонально определенного) лица – субъекта гражданских правоотношений, необходимо проанализировать сущность важной правовой категории – правосубъектности. Она неразрывно связана с правовым статусом.
По мнению А.Е. Тарасовой, правосубъектность опреде¬ляется как категория, в большей степени объективная (хотя и относится к субъ¬екту права), раз и навсегда данная лицу и признаваемая за ним независимо от гражданства, социального происхождения, физических свойств лица, его воз¬раста, пола и т. п. обстоятельств материального мира. При этом сущность пра¬восубъектности заключается в том, что она есть неотъемлемый элемент лично¬сти современного правового общества, так называемый правовой элемент (ас¬пект), наряду с социальным и физическим.
Гражданскому кодексу РФ не извес¬тен термин «правосубъектность». Содержание (структура) правосубъектности определяется нормами объективного права и закрепляется в Гражданском ко¬дексе РФ в качестве правоспособности и дееспособности. Это термин не зако¬нодательный, а правовой, признанный и утвердившийся в международных актах о правах человека в эпоху революции человеческой личности в борьбе за свои права, и поэтому указанный термин не нуждается в законодательном закрепле¬нии. Поскольку правосубъектность является объективно-субъективной катего¬рией, то её пра¬вильнее всего рассматривать как правовое состояние лица. При этом правосубъ¬ектность – это разновидность правового состояния, как гражданство, правовой статус лица, состояние членства и др., она включается в систему юридических фактов и является предпосылкой участия в гражданских правоотношениях, ос¬нованием возникновения прав и обязанностей.
Суть правосубъектности заключается в том, что она определяет те юриди¬чески значимые характеристики, обладание ко¬торыми делает реальное (персонально индивиду¬ализированное) лицо обладателем того или иного правового положения. Например, «приобрете¬ние» правового положения лица, привлекаемого к гражданско-правовой ответственности, заключа¬ется не только в совершении гражданином право¬нарушения, предусмотренного нормами гражданского права. Помимо этого «требуется» быть вменяемым и не иметь иммунитета от гражданско-правовой ответственности.
Таким образом, гражданскую правосубъектность можно представить в виде своеобразного «буфера» меж¬ду реальным лицом и статусом субъекта гражданского права. Этот «буфер» является правовой конструкцией, отражающей состав юридических фактов, нали¬чие которых позволяет конкретному лицу (или вынуждает его) выступить в качестве обладателя соответствующего правового положения. При этом правовой ста¬тус гражданина индивидуализируется, наполня¬ясь конкретным содержанием.
Трактовка правосубъектности как категории, представляющей собой суммарную совокупность право- и дееспособности , не отражает всей глубины и многогранности рассматриваемого правового феномена, так как сумма двух слагаемых не может привести к образованию качественно иного понятия. При всей значимости легально закрепленных компонентов правосубъектности, представляющих собой общие (основные) ее элементы, ее внутренняя структура ими не исчерпывается. Многообразие содержания гражданской правосубъектности физических лиц определяется влиянием, оказываемым на него целым рядом разнообразных факторов, к которым относятся гражданство, род занятий, имущественное и семейное положение, последствия совершения правонарушения, состояние здоровья, родство, пол и др.
Так, каждый человек учас¬твует в гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в сравнительно редких случаях (например, в авторских от¬ношениях) – под псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно (без имени). Имя является одним из средств индивидуали¬зации гражданина как участника гражданских правоотношений. Ст. 19 Гражданского кодекса признает, что имя граждани¬на – это категория в первую очередь гражданского законодатель¬ства. Такое решение полностью соответствует объективным тре¬бованиям, определяющим сферу действия гражданского права. Согласно закону гражданин приобретает и осуществляет граж¬данские права и обязанности под своим именем. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается (п. 4 ст. 19 ГК).
ГЛАВА 1. Правовая характеристика регулирования статуса несовершеннолетних в Российской Федерации
1.1. Формирование норм, регулирующих правовое положение несовершеннолетних
Как отмечают А.В.Захаров и М.А.Чернова «первые шаги к созданию юридических гарантий прав ребенка были сделаны еще в 20-х годах 20 века, когда эта проблема рассматривалась в контексте борьбы против детского рабства, торговли детьми, проституции несовершеннолетних, их эксплуатации» . А О.М.Старовойтов выделяет три основных направления, имеющих отношение к правам ребенка: «борьба с рабством; вопросы торговли женщинами и детьми; международное регулирование труда детей и подростков.» .
Но в целом, как отмечает О.М.Старовойтов «институт защиты прав ребенка как совокупность международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств по обеспечению и защите прав детей во всех сферах жизни, сформировался после Второй мировой войны» .
А.Азаров и В.Роитер подчеркивают, что «дети, их благополучие и права, всегда находились в центре внимания ООН с момента ее создания в 1945 году, одним из первых актов Генеральной Ассамблеи было образование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который в данное время является главным механизмом международной помощи детям». Как полагает О.М.Старовойтов «современная система международной защиты прав ребенка (как составная часть международной защиты прав человека) сформировалась в рамках Организации Объединенных Наций, одним из основополагающих принципов которой стало провозглашение уважения к правам и свободам человека без какой-либо дискриминации» .
В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка. В 1989 году 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция заложила мощную основу в механизм обеспечения прав ребенка и изменение отношения международного сообщества к детям. Конвенцию о правах ребенка 1989 года можно назвать Международной Конституцией прав ребенка, так как основная идея этого документа – наилучшее обеспечение интересов ребенка и его прав. Конвенция провозгласила ребенка субъектом правовых отношений. Это означает, что дети обладают некоторыми правами как самостоятельные субъекты права. Конвенция подчеркивает, что дети обладают гражданскими, политическими, экономическими и социальными правами человека, а их интересы носят приоритетный характер .
13 июня 1990 года Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Верховным Советом СССР, а 15 сентября 1990 года вступила в силу для Российской Федерации как правопреемника.
29 декабря 1995 года принят новый Семейный кодекс РФ.
Кроме того, права ребенка закреплены Гражданским кодексом РФ.
Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные га¬рантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Консти¬туцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально - экономических условий для реализации прав и законных интересов ре¬бенка.
1.2. Общая характеристика правового статуса ребенка
Правоприменитель, защищая ребенка, вынужден использовать либо нормы международного права, либо общие нормы права, не отражающие особенности правового положения несовершеннолетнего. Причиной этого является отчасти специфика развития законодательства, посвященного правовому статусу ребенка, поскольку до определенного времени этот статус рассматривался исключительно в контексте семейных отношений, где он был частично поглощен правовым статусом родителей ребенка. О.А.Мишурина выделяет три группы конституционных норм, определяющих правовой статус ребенка:
«Первую группу таких норм составляют два положения Конституции РФ, прямо относящихся к защите прав и интересов несовершеннолетних. Во-первых, Конституция провозглашает человека (независимо от возраста), его права и свободы высшей ценностью и устанавливает, что их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства (ст. 2), причем государства социального, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). Во-вторых, Конституция РФ раскрывает механизм реализации социальной политики в интересах детей путем обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7).
Вторую группу конституционных норм составляют статьи Конституции, в которых говорится о детях (детстве) непосредственно. Речь идет о положениях, устанавливающих, что детство (как и материнство и семья) находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38) и что забота о детях и их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38).
Как видно, в этих принципиальных конституционных положениях ребенок (дети) рассматривается только вкупе с материнством, семьей, родителями. И, тем не менее, можно утверждать, что Конституция уже считает ребенка самостоятельным носителем прав.
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.1. Понятие источников гражданского права
Проблема источников права, их состояния и перспектив развития всегда пользовалась заслуженным вниманием научного сообщества. Если помнить об исторической ограниченности и максимализма формулы «законы могут все», то своевременное правотворчество особенно в сфере имущественных отношений может сделать очень МНОГО ДЛЯ прогрессивного развития общества. В этом смысле Н, Н. Вопленко отмечает, что «источники права - это хребет политической и правовой системы общества. От их качественного состояния зависит общая атмосфера политико-правовой жизни, а, следовательно, юридическая защищенность прав и интересов граждан»
Между тем в этой области правовой жизни России не все обстоит благополучно. Как меры оперативного реагирования на изменяющиеся объективные факторы нормативные акты формируются спонтанно, неупорядоченно и с нарушением принципа системности. Многие же локальные акты руководителей предприятий и учреждений, муниципальное нормотворчество зачастую остаются вне поля зрения органов надзора и контроля. Думается, что одной из причин такого положения является отсутствие в профессиональном и общественном правосознании необходимых знаний о закономерностях существования системы источников права. Поэтому имеет смысл обратиться к категориальному аппарату общего учения об источниках и формах права. Поскольку исследование вопроса, касающегося теории источников права, может служить предметом отдельного исследования, то ограничимся лишь обозначением существа данной проблемы.
Понятие «источник права» является одним из самых дискуссионных в юридической науке. В научный оборот это понятие ввели римские юристы. Понятие источника права уже в античное время активно использовалось многими исследователями в смысле основы, на базе которой получает развитие право определенной страны. В частности, известный римский юрист, оратор и государственный деятель Марк Туллий Цицерон (106 г. до н. э - 43 г. до н. э.) в своей работе «Об ораторе» указывает: «Для всякого, кто ищет основ и источники права, одна книжица XII таблиц весом своего авторитета и обилием пользы воистину превосходит вес библиотеки всех философов» . А римский историк Тит Ливии (59 г. до н. э - 17 г. н. э.) назвал законы XII таблиц «источником всего публичного и частного права» в том смысле, что они представляли собой главную основу действующего права. Смысл, который римляне вкладывали В ЭТОТ ТЕРМИН, едва ли соответствует сегодняшней концепции. А вот термин сохранился и продолжает порождать дискуссии о его содержании.
Анализ библиографии проблемы позволяет высказаться о периодизации в исследованиях, точнее, отметить всплески научного интереса, и установить определенную связь между переломными историческими периодами, существенным обновлением законодательства, идеологическими установками и исследованиями форм и источников права . В первые десятилетия советской власти, когда после социалистической революции в 1917 г. господствовала идея неприемлемости всех буржуазных взглядов, в том числе на формы и источники права, активно обсуждается новое (пролетарское) право и достоинства его форм . Вторая половина 40-х годов XX века - время создания фундаментальных трудов С. Ф. Кечекьяна (1947), Н. Г. Александрова (1946-1947).
Необычайно плодотворным стал следующий этап - обновления советского законодательства, вернее, его кодификация в 60-е годы, которая требовала теоретической проработки форм права: О. С. Иоффе (1958), И. Б. Новицкий (1959), С Л. Зивс (1960), А. Ф. Шебанов (1963).
Современные условия также способствуют всплеску научного интереса к обозначенной проблеме. Подробное исследование форм и источников права проведено С. В. Бошно
Большинство ученых придерживаются позиции уравнивания форм и источников права. Весьма ярко она отражена в определении, предложенным В. М. Хвостовым. По его мнению, источник права - это «те формы, в которых возникают и получают обязательную сипу юридические нормы»
В пределах рассматриваемой тенденции находятся взгляды С. Ф. Кечекьяна, Ученый отмечает, что «... специфические способы или формы выражения государственной воли, посредством которых эта воля становится правом, и являются источником права. Под источником права понимаются, следовательно, различные акты государственных органов, устанавливающие нормы права или санкционирующие нормы, сложившиеся в обществе» Позицию тождества форм и источников права поддерживал Л. С. Галесник: «...то, что в юридической науке условно именуется источником права, в действительности есть только формы, способы закрепления и выражения юридических норм» .
Узнайте стоимость работы онлайн!
Предлагаем узнать стоимость вашей работы прямо сейчас.
Это не займёт
много времени.
Узнать стоимость
girl

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества