|
 |
Указатель категорий ›
Государство и право ›
Шпаргалка по "Государству и праву"
Шпаргалка по "Государству и праву"
Тип работы: Реферат Предмет: Государство и право Язык документа: Русский Год сдачи: 2008 Последнее скачивание: не скачивался
|
Описание.
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Государство и право".
Выдержка из работы.
26.
Суперфиций и эмфитевзис.
Преторская практика
выработала спец. иски для защиты прав
арендаторов, которые фактич. преобразовали
договорную аренду в вещное право пользования
чужой землей. При этом был использован
также опыт соседних народов (Греции ,
Египет), где уже широко применялись вещные
права польз. чужими землями. На основе
этих 2-х институтов Юстиан создал новый
правовой институт польз-я чужой землей
- emphyteuticarii. Одноврем-но получает развитие
передача гор-х земель под застройку в
долгосрочную аренду - superficies. Различие
между ними состояло в том, что по эмфитевзису
земля передовалась под обработку для
производства сельхоз. прод-ции, а по суперфицию
гор-я земля перед-сь под застройку. Эмфитевзис.
Становление этого института продиктовано
стремлением первратить необрабат-мые
участки земли в продуктивные сельхоз.
угодья. Эмфитевзис - долгосроч., отчуждаемое
и наслед-е право пользов-я чужой землей
сельхоз назначения. Это право не было
ограничено сроками. Пользователь выплачивал
умерен-ю покупную цену, ежегодно выплач.
арендную плату деньгами или натурой.
Субьект эмфитевзиса(эмфитевта) обладал
широкими правами (владение, пользование
и распоряжение в полном объеме. Права
эмфитевзиса переходили по наследству,
как по завещанию, так и по закону, мог
быть подарен (продан) третьему лицу после
уведомления об этом собственника земли.Обязанности
эмфитенты состояли в добросовестном
ведении хоз-ва, обработке земли. Суперфиций.
Расширение городов требовало нового
строительсва свободных земель, в следствии
чего городские и госуд-е , а затем и
часные земли стали передаваться в догосроч-ю
аренду для застройки. Суперфиций - долгосрочное,
отчуждение и переходящее по наследству
право пользования чужой землей для застройки.
Суперфициарию принад-ло право распор-ся
возведенными зданиями на чужой земле,
имел право продавать, дарить сдавать
в наем. Суперфициарий выплачивал собственнику
земли поземельную ренту, налоги госуд-ву. |
28.
Понятия обязат-ва
и его роль в
гражд-м обороте.
Обязат-во - правовое
отношение, в силу которого одна сторона(кредитор)
имеет право требовать, чтобы другая сторона
(должник) что-либо дала, сделала или предоставила.
Должник обязан выполнить требования
кредитора. Обяз-во сложные состав, правоотношение,
сторонами в котором явл-ся кредитор и
должник, а содержанием - права и обязанности
сторон. Сторона имеющая право требовать,
называется кредитором, а сторона обязанная
выполнить требования кредитора - должник.
Предметом обязательства всегда является
действие, имеющее юр. значение порождающее
правовые последствия. Многообразие хоз-эконом
действий римляне сгруппировали в три
группы: дать, предоставить, сделать. Этой
триадой и определяется содержание обязательств.
Любое действие должника охватывается
одним из требований кредиторов: дать,
предоставить или сделать. В чистом виде
обязательст, где кредитор имеет только
право, а должник несет обязанноназываются
односторонними, но их сравнительно мало.
В практике преобладают обяз-ва, где каждая
из сторон обладает определенными правами
и несет соответствующие обязанности.
Это двусторонние обязательства. В двусторон-х
обяз-вах права и обязанности между сторонами
могут распределятся равномерно и неравномерно.
Если права и обязанности кредитора соответствуют
правам и обяз-тям должника, то такое обязательство
наз. синалагматическим (Синалагма). Обязательство
подлежит защите со стороны гос-ва. Однако
римское право знало обяз-ва не подлежащие
исковой защите, это такие по которым истек
срок исковой давности, которые получили
название натуральных. В сфере имуществ-х
отношений обяз-ва занимают ведущее место.
Производство, строительство, транспортировка
и т.д. осуществляются в форме гражданско-правового
обязательства. В наше время каждый ежедневно
вступает в обязательно-правовые отношения.
Обращаясь в сферу обслуживания, здравоохранения
и т.д. совершается множество гражданско-правовых
действий, порождающих обязательства.Сфера
приложения и воздействия обязательств
в гражданско-правовом обороте любого
общества на любой стадии его развития
очень большая. Римские юристы разработали
процесс регулирования обязательно-правовых
отношений, договорную и внедоговорную
имущественную систему. Однако, римское
обязательственное право было совершеннейшим
средством беспощадной эксплуатации не
только рабов, но и низших слоев свободного
населения. Римское доклассическое и классическое
право ставит должника в полную зависимость
от кредитора. |
29.
Основания воник-я
обязательств. Стороны
в обяз-ве.
Обяз-во- право
кредитора требовать от должника совершения
опред-х действий или воздержания от совершения
каких-либо действий. Обяз-ва возникли
из опред-х юр. фактов. Факт означает действительное,
реальное событие или действие: землетрясение,
рождение ребенка, заключение договора.
Одни из них имеют правовое значение, а
другие - нет. Факты имеющие правовое значение
наз. юридическими ( рождение ребенка).
Факты, не порождающие никаких юр. последствий,
не относятся к юр-м. ( посещение друзей).
Юр. факты делятся
на события и действия. События
наступают независимо от воли людей.
Действия - факты, наступающие по воле
людей, которые могут носить противоправный
или правомерный характер. Действия, совершающиеся
в соответствии с действующим законом,
наз правомерными, а наруш. закон - неправомерн.
Правомерные действия
направленные на достижение определ-го
правового результата наз. сделками. Установление,
изменение или прекращение прав и обязанностей
для опред-х лиц происходящих по их согласию
наз. двусторонними, если права и обязанности
возникают, изменяются или прекращаются
по желанию одной стороны, сделка наз.
одностор-й. Договора- это и есть двусторонние
сделки. Двусторонним явл-ся договор (обязательство),
в котором каждая из сторон имеет права
и несет опред-е обязанности. Односторонним
когда одна сторона имеет только право
( и никаких обязанносте), а другая несет
только обязанности. т.е критерием различия
двусторонних и односторонних договоров
явл-ся распределение прав и обязанностей
между сторонами.
Неправомерные
действия делятся на 3 вида: преступления,
проступки, гражданские правонарушения.
Гражданское павонаруш., нарушающее договор
наз. договорным, а с которым нарушитель
не состоит в договорных отношениях - внедоговорными.
Все многочисленные юр. факты, служащие
основаниями возникновения обязательства,
римляне сгрупировали в 4 группы: договоры,
как бы договоры, деликты, как бы деликты,
соответственно из них и возникают обязательства.
Основное деление обязательств: возникающие
из договора - договорное, а из остальных
- вне договорное обязательство.
Стороны
в обязательстве. В обяз-ве 2 стороны
- кредитор и должник. Иногда возникали
обяз-ва, в которых было три стороны( трехсторон.)
такие как договор перевозки, а также многосторонние
( договор товарищества). Однако преобладали
двусторонние. Наличие двух сторон( кредитора
и должника) в обязательстве, не означало
, что в каждом из принимают участие 2 лица,
здесь возможны три варианта: 1. на стороне
кредитора одно, а на стороне должника
несколько лиц. 2. на стороне кредитора
неск. лиц, а на стороне должника одно.
3.и на стороне кредитора, и на стороне
должника несколько лиц. |
30.
Обеспечение обяз-ств.
Место и время
исполнен. Прекращение
обяз-в.
Римляне разработали
систему правовых средств обеспечения
обязательств, основными из которых являются:
задаток, неустойка, поручительство и
залог. Задаток - денежная сумма или
ценная вещь, которую одна сторона должник,
вручала другой стороне кредитору в момент
заключения договора. Первоначально задаток
играл роль док-ва факта заключ-я договора.
Неустойка. Неустойкой наз-ся определенная
в договоре ден. сумма, которую должник
обязан был выплатить кредитору в случае
неиспол-я или ненадлежащего испол-я обяз-ва.
В случае неиспол-я обяз-ва кредитор имел
право требовать либо испол-я обяз-ва,
либо выплаты неустойки. Поручительство
- эффективная форма обеспеч-я обяз-ва
в форме стипуляции. Залог - право на
чужую вещь. Место
исполнения обяз-ва имеет важное практич-е
знач-е ( для опред-я цены, суммы долга).
Если местом испол-я определен склад покупателя
в Риме, то обяз-ть доставить туда товар
лежит на продавце который потребует сумму
возмещения транспортных расходов.
Если предмет обяз-ва недвижимость, то
место исполнения являлось место нахождения
ее. Если место исполнения опред-сь альтернативно,
то право выбора места исполнения принадлежало
должнику. Время испол-я. Наиболее
знач-м явл-ся срок платежа. Время исполнения
обяз-ва, как правило, устанавливалось
сторонами в договоре. Во всех обяз-вах,
в которых срок не предусмотрен, долг возникал
немедленно. При наступлении срока платежа
указанного в договоре, должник должен
исполнить обязательство, в противном
случае он оказывается в просрочке. Для
признания должника в просрочке требовались
следующие условия: наличие защищаемого
иском обяз-ва, наступление срока платежа,
наличие вины должника в нарушении срока,
напоминание кредитора о наступлении
срока платежа. Прекращение
обязательств. Нормальный способ прекращения
обяз-ва - его исполнение. Однако обяз-во
могло прекратить свое действие помимо
исполнения : новация, зачет, смерть одной
из сторон в обяз-вах. Новация - договор,
отменяющий действие ранее существовавшего
обяз-ва и рождающее новое. Новация погашала
действия ранее существующего при условии
что : а) новация заключалась именно с этой
целью - погасить предыдущее обяз-во б)
в нем имеется новый элемент в сравнении
с первоначальным обяз-вом. Зачет.
Для применения зачета необходимо соблюдение
установленных правил : а) требования встречные
б) действительные в) однородные ( деньги
на деньги ит.д.) г) по обоим наступил срок
платежа д) бесспорные. По общему правилу
смерть одной из сторон не прекращает
обяз-ва, поскольку на наследников переходят
как права, так и долги. Однако смерть алиментообязанного
лица прекращает обяз-во. Обяз-во также
прекращается помимо исполнения, если
наступила случайная невозможность исполнения.
Она могла быть физ-кой (когда предмет
обяз-ва случайно погибал) и юрид-кой (когда
предмет обяз-ва изымался из оборота).
|
|
|
|
|
31.
Вина и возмещение
убытков в обяз-ном
праве. Ответ-ть в рим. праве строилась
по принципу вины: есть вина - есть ответ-ть,
нет вины - нет ответветственности. Рим.
право знало 2 формы вины: а) умысел, когда
должник предвидит наступление рез-тов
своего поведения и желает их наступления
б) небрежность, неосторожность, когда
должник не предвидел рез-тов своего поведения
но должен был их предвидеть. Неосторожность
бывает различ. степени - грубая и легкая.
Грубая неосторожность - непроявление
той меры заботливости, внимания, осторожности,
которую обычно проявляют обыкновенные
люди. По своему знач. грубая вина приравнивалась
к умыслу. Вторая степень вины - легкая
вина определяется сравнением поведения
некоего "хорошего" , заботливого
хозяина с поведением должника. Такую
вину наз. виной по абстрактному критерию,
т.е мерой для сравнения служила некая
абстракция, неопределенность. Рим. право
знало и третью вину - конкретную. Ее определяли
путем сравнения отнош-я лица к собственным
и чужим делам. Если должник к чужим делам
относ-ся хуже, чем к своим, то налицо
конкретная вина. За умысел и грубую вину
ответственность наступала без каких-либо
исключений, за легкую неосторожность
- не всегда. В договорах, заключ-х в интересах
кредитора, из кот-х должник никакой выгоды
не получал, ответ-ть наступала лишь за
грубую вину. При равной выгоде сторон,
при их обоюдном интересе ответ-ть должника
наступала за всякую вину. Первоначально
ответ-ть должника носила личный хар-р
, его наказывали физически ( пороли, долговая
яма). В последствии римляне изменяют физическое
наказание имущественным. |
32.
Договоры. Классифик.
договоров. Договор есть соглашение
двух или нескольких лиц о совершении
какого-либо правового действия или об
воздержании от совершения какого-либо
действия. Большинство договоров - двусторонние
соглашения, в которых две стороны - контрагенты.
Бывают также трех и многосторонние договоры.
Предмет договора - какое-либо действие,
бездействие или отказ от совершения действия.
Рим-я договорная система различала два
вида договоров - контракты и пакты, существенно
отличаются друг от друга. Контракты как
соглашения формальные признавались цивильным
правом и обеспеч-лись исковой защитой.
Система контрактов была замкнутой, в
нее не допускались никакие другие соглашения,
не признанные цивильным правом. Пакты
- неформальные соглашения, они не пользовались
исковой защитой, не имели юр. значения,
основываясь на совести, добрых нравах,
но не на праве, неиспол-е пакта не влекло
юр. ответ-ти. Контракты в свою очередь,
делились на виды: реальные, вербальные,
литеральные и консенсуальные. Различие
между реальными и консенсуальн. контрактами
состоит в том, что реальные контракты
возникают с момента фактич-кой передачи
вещи. Концес-ные , наоборот, возникают
именно с момента достижения соглашения.
В докласическом рим. праве при заключ.
договоров, и при толковании его содержания
предпочтение отдавали букве договора,
а не его смыслу. ПО этому критерию различались
и договоры: сделки строгого права, сделки
доброй совести. Первые были присущи доклассическому
праву, второе- классическому. Прежде всего
при толковании законов наблюдается тенденция
ко все большему проникновению в их смысл,
предпочтение смыслу перед буквой. Затем
этот принцип переходит и на договоры.
Различали односторонние(одна сторона
имеет только право, а другая несет только
обязанности) и двусторонние договоры
(каждая из сторон имела права и несла
опред-е обяз-ти). Различаются договоры
возмездные (когда имущественную выгоду
имели обе стороны) и безвозмездные ( когда
выгоду имела одна сторона). Рим. право
знало также ряд других договоров: абстрактные
и каузальные, формальные и неформальные
и т.д.
|
33.
Условия действительности
договоров. Не всякое соглашение
являлось договоров. Юр. силу оно приобретало
только при соблюдении установленных
обязательных требований: законность
договора, свободное волеизъявление сторон,
форма договора, предмет договора и возможность
к исполнению. При несоблюдении хотя бы
одного их этих требований договор мог
быть признан недействительным. Законность
дог-ра. Условие законности договора
понималось довольно широко: он не должен
противоречить нормам права, добрым нравам,
а также законам природы. Действие, являющееся
предметом договора, должно быть законным.
Воля сторон и способы
ее выражения. Воля сторон выражается
в их согласии принять на себя определенные
обязанности по договору. Она должна быть
обоюдной, взаимной и направленной на
достижение опред-х целей. Воля может выражаться
устно , письменно, определенным поведением,
жестом, мимикой, а в некот-х случаях даже
молчанием. Идеальным был договор, в котором
совпадали воля и способ ее выражения.
Неправильное представление одной стороны
в договоре, воле другой, побудившее последнюю
на опред-ное волеизъявление, наз. заблуждением.
Различались существенные и несуществ-е
заблуждения. К существ-м относятся ошибки:
в характере сделки, в предмете, личности
контрагента. Волеизъявление сторон должно
быть абсолютно свободным и осознанным.
Выражение воли, наступившее в рез-те обмана,
насилия или принуждения, считались опороченными.
Сделка совершенная под влиянием обмана,
не признавалась. Следующим условием действит-ти
договоров была правоспособность и дееспособность
сторон. Для определенной категории договоров
существенное значение имела форма волеизъявления,
т.е. заключения договоров, предписываемая
законом. Ее несоблюдение вело к недействительности
договора. Необходимое условие действительности
договоров - определенность его предмета.
Договор должен обладать четкой определенностью.
Одним из условий действит-ти договоров
была и реальная возможность исполнения
действия, составляющего предмет обязательства.
Договор считался действит-м, если его
можно было выполнить: нет обяз-ва, если
его предмет невозможен. Невозможность
действия может быть физической, юридич.
и моральной.
|
34.
Вербальные договоры,
их виды. Вербальными назывались
договоры, устанавливаемые устным произнесением
определенных слов, формул или фраз. Сущность
вербальных договоров в наибольшей степени
отражала стипуляция. Заключ-е дог-ра происходило
в присутствии свидетелей, утверждавших
его достоверность. Форма заключ-я стипуляции
требовала присутствия кредитора и должника
в одном месте, не допускала никакого представительства.
Стипуляция характеризовалась определенными
признаками. Это строго формальный договор.
Обязательство, возникающее из нее, было
только односторонним - кредитору принадлежало
право только требовать, а на должнике
лежала обязанность выполнить требование
кредитора. Обязат-во из стипуляции носило
абстрактный хар-р, было весьма удобной
формой договорных отношений. В форме
стипуляции можно было заключить любой
договор. Характерные черты стипуляции
(абстрактный хар-тер, простота заключения,
достоверность формы) содержали так много
преимуществ, что сделали ее наиболее
употребительной, а в классический период
и основной формой оборота. В классической
период стипуляции примен-ся для оформления
поручительства- наиболее распространенной
формы обеспеч. обязат-ва. Если прекращается
основное обя-во, прекращается и поруч-во,
цель которого - обеспеч-е исполнения основного
обяз-ва. В классическом рим. праве ответственность
поручителя носила добавочный характер.
Это значило, что кредитор по истечении
срока договора имел право требовать исполнения
обязат-ва либо с должника, либо с поручателя.
Право выбора принадлежало кредитору.
Исполняя обяз-во, поручитель имел право
предъявить требование к основному должнику
о возмещении выплат, которые он понес
вместо должника. |
|
|
|
|
35.
Реальные контракты,
их виды. К этой группе договоров
рим. право относило 4 контракта: заем,
ссуду, поклажу, заклад. Договор займа
- это контракт, по которому одна сторона
передает другой стороне определенную
сумму денег или какое-то количество родовых
вещей в собственность. Заемщик обязан
возвратить займодателю такую же сумму
денег или такое же кол-во вещей. Предметом
договора займа были деньги или иные вещи,
определенные родовыми признаками (зерно,
вино и т.д.), которые наз.-сь валютой займа.
Договор займа - строго однородный контракт.
В нем кредитор имеет только право, не
неся никаких обяз-тей, а должник несет
только обяз-ть, не имея никаких прав. Опред-е
срока в дог-ре не обязательно. Если договор
займа срочный (срок испол-я указан), должник
обязан вернуть долг по истечению срока,
если безсрочный - по первому требованию
кредитора. Дог. займа мог быть возмездным
и безвозмездным контрактом т.е. заем мог
быть процентным и безпоц. Договор займа
оформлялся долговой распиской - хирографом.
Хирограф удостоверял факт заключ. дог-ра.
Договор ссуды - реальный контракт, в
котором одна сторона передает другой
стороне вещь во временное пользование.
Ссудополучатель обязуется возвратить
по окончании пользования ту же самую
вещь в целостности и сохранности. Предметом
договора ссуды может быть только индивидуально-определенная
вещь - конкретная лошадь, опред-й раб и
т.п. По договору ссуды вещь передавалась
во временное и безвозмездное пользование.
По договору ссудополучатель получает
право безвозмездного пользования чужой
вещью, он несет ответ-ть за всякую вину.
Основное право ссудодателя - требовать
возврата своей вещи по окончании пользования.
Он имеет право требов-ть возмещ. вреда,
причиненного вещи по вине ссудополучателя.
Договор хранения, или
поклажи - широко распространенный реальный
договор, по которому одна сторона передает
другой стороне вещь на хранение. Дог.
хранения явл-ся безвозмездным. Основное
право поклажедателя заключ. в требовании
возвратить по окончании хран-я вещь в
целости и сохранности В нек-х случаях
дог-р хранения приходилось заключ. при
каких-либо чрезвычайных обстоят-вах (припожаре,
землетрясении и т.д.), приэтом договор
получил название несчастной или горестной
поклажи. Секвестр - особый вид поклажи.
Несколько лиц передавали на хранение
какую-либо вещь с опред-м условием. Стороны,
не доверяющие друг, другу, могли передать
спорную вещь на хранение избранному ими
нейтральному лицу до разрешения спора,чтобы
затем передать ее лицу, признанному ее
собственником. Договор
заклада заключ-ся в случаях, когда залог
сопровождался передачей вещи залогополучателю.
В таком случае залоговое право на вещь
должника устанавливалось посредством
договора заклада, определяющего правовое
положение сторон.
|
36.
Литтеральные договоры.
Письменными контрактами наз. договоры,
совершаемые на письме. Обяз-во, возникающее
посредством записи, письма. Письменные
дог. в Риме не получили широкого распространения,
т.к. письменность была доступна весьма
узкому кругу насел-я. Наиболее древней
формой письменных договоров были письменные
записи в приходно-расходных книгах. Записи
делались на основе достигнутого соглашения,
без которого договор не возможен. В литтеральную
форму могли облекаться и ранее существовавшие
договоры купли-продажи, найма. Литеральный
договор в форме записи в приходно- расходных
книгах не исключал злоупотреблений со
стороны кредитра. Поэтому в кассич-кий
период эта форма договора постепенно
утрачивает свое значение, уступив место
более простым и доступным формам литеральных
контрактов. Еще в доклассич-кий период
преторы широко практикуют применение
долговых документов. Поначалу это был
синграф - фиксирование факта передачи
кредитором опред-й суммы денег должнику
в письменном документе. Синграф состовляется
от имени третьего лица, подписывался
должником и присутствовавшими при заключении
договора свидетелями. Обнако процедура
составления синграфа была довольно обременительной:
требовалось присутствие свидетелей.,
оглашение им содержания договора, что
не всегда соответствовало их интересам.
Поэтому синграфы постепенно утрачивают
свое значение, возникает новая форма
литтерального контракта - хирограф- долговая
расписка, составляемая от имени первого
лица - должника - и подписываемая им. Новые
формы литтеральных контрактов также
не гарантировали добросовестности кредиторов. |
37.
Консенсуальные контракты.
Договор купли-продажи.
Договор найма. Заключение договора
достигалось простым соглашением сторон.
В группу входили договоры купли-продажи,
найма (вещей, услуг, работы), поручения
, товарищества. Договор
купли-продажи представляет собой контракт,
по которому одна сторона - продавец - принимает
на себя обяз-ть передать другой стороне
- покупателю - в собственность какую-либо
вещь. Покупатель обязуется принять купленную
вещь и уплатить за нее обусловленную
цену. Существенными элементами договора
являлись товар и цена. Предметом купли-продажи,
могли быть любые вещи, не изъятые из оборота.
Допускалась продажа бестелесных вещей,
потребляемых, непотребляемых, движимых
не движимых и т.д. Могли быть предметом
продажи и вещи, которых в момент заключения
договора либо вообще не существовало
в природе, либо они еще не были в собственности
продавца. Вторым сущ-м элементом договора
купли-продажи была цена. По общему правилу
она устанавливалась соглашением сторон
и выражалась в конкретной денежной сумме.
Цена должна быть четко определенной.
В договоре купли-продажи продавец имеет
право требовать от покупателя: принятия
проданной вещи, уплаты обусловленной
договором цены. Обязанности продавца:
передать проданный товар в собственность
покупателю, передать покупателю вещь
соответствующего качества, пригодную
для использования по назначению, передача
вещи в обусловленный срок и в обусловленном
месте. Существовали правила при котором
покупатель становился собственником
купленной вещи: 1) в момент заключ. дог.
право собственности на покупателя не
переходило. Факт заключ. дог. лишь возлагал
на продавца обяз-ть передать право собст-ти
на проданную вещь. 2) Покуп-ль становился
собственником купленной вещи в момент
ее фактической передачи. 3) Риск случайной
гибели проданной вещи переходил на покупателя
в момент заключ. дог-ра. Договоры
найма вещей : наем вещей, наем услуг,
наем работы. Договор найма - контракт,
по которому одна сторона принимает на
себя обязанность предоставить другой
стороне во временное пользование какую-либо
вещь за определенное вознаграждение.
Договор найма услуг - консесуальный
контракт, по которому одна сторона принимает
на себя обяз-во вып-ть за обусловленное
вознаграждение опред-е услуги в пользу
другой стороны. Предметом договора были
физич-е работы, выполняемые по указанию
нанимателя. Договор
подряда - консенсуальный контракт,
по которому одна сторона принимает на
себя обяз-ть выполнить за обусловленное
вознаграждение опред-ю работу и законченный
результат передать другой стороне в установленный
срок. |
38.
Консенсуальные контракты.
Договор товарищества.
Договор поручения.
Заключение договора достигалось простым
соглашением сторон. В группу входили
договоры купли-продажи, найма (вещей,
услуг, работы), поручения , товарищества.
Договор поручения - консенсуальный
контракт, по которому одна сторона принимала
на себя обяз-ть выполнить безвозмездно
в пользу другой стороны определенные
действия. Предметом поручения могли быть
действия как юрид. так и физического хар-ра.
Это был двусторонний контракт, права
и обяз-ти сторон распределялись неравномерно.
Более строгие требования предъявлялись
к поверенному, несмотря на безвозмездность
договора к его усердию, добросовестности,
точности и т.д. Осн-я обяз-ть поверенного
- тщательно и добросовестно выполнить
поручение. В дог-ре четко опред-сь, вып-ет
ли поручение поверенный лично или может
привлекать третьих лиц. Основная обяз-ть
доверителя - возместить поверенному понесенные
им при испол-нии поручения издержки. Каждая
из сторон имела право в любое время в
одностороннем порядке отказаться от
договора. Договор основывался на доверительных
отношениях, и если доверие прекращалось,
прекращался и договор. Договор прекращался
смертью одной из сторон. Договор
товарищества консенсуальный контракт,
по которому два или несколько лиц объединялись
для достижения какой-либо хоз. цели. В
договоре товарищества может принимать
участие практически неограниченное число
лиц., основывался на особом доверии товарищей
друг к другу, договор возникал на основе
семейных или родственных связей. Характерным
признаком товарищества являлась общность
имущества. Степень ее определялась в
дог-ре. Договор также определял правовой
режим объединенного имущества, участие
товарищей в прибылях и убытках. Договор
мог заключался на определенный срок или
без указ-я срока. Каждому товарищу предоставлялось
право выхода из товарищества без ущерба
для других. В зависимости от того, между
кем складывались отношения по договору
товарищества, они делились на внутренние
(между членами товарищества) и внешние
(между товариществом и третьими лицами).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.
Безымянные контракты.
Возникновение безымянных контрактов
связано с имущественным предоставлением,
которое может состоять либо в передаче
вещи, либо в совершении какого-либо действия.
Наиболее распространенными среди этих
договоров были договор мены и оценочный
договор. Договор мены - это новый контракт,
по которому одна сторона передавала другой
стороне в собственность какую-либо вещь
(вещи), с тем что другая сторона взамен
полученной передаст первой стороне в
собственность иную вещь, эквивалентную
по стоимости. С появлением денег договор
мены утратил значимость, т.к. обмен вещи
на деньги намного упростил гражданский
оборот. Оценочный
договор - контракт, по которому одна
сторона передавала другой определенную
вещь для продажи за обусловленную цену,
а другая сторона должна была передать
первой обусловленную сумму или возвратить
саму вещь. Предметом договора могла быть
вещь, не изъятая из оборота. Этот договор
был весьма близок к договору поручения
- по его смыслу собственник поручал другому
лицу продать свою вещь за обусловленную
цену. Однако различие между ними состояло
в том, что договор поручения - всегда безвозмездный
контракт. По смыслу оценочного договора
лицо, которому собственник поручал продать
свою вещь- посредник, в своих действиях
был более свободным, чем поверенный. Он
мог продать вещь по любой цене, мог вообще
обратить ее в свою собственность. Особенностью
оценочного договора явл-ся то, что здесь
риск случайной гибели вещи принимает
на себя перекупщик, хотя и не является
ее собственником. |
40.
Пакты и их виды.
Первоначально пакты представляли собой
неформальные соглашения, не пользующиеся
исковой защитой, но с развитием гражд-го
оборота, своей простоте и доступности,
неформальные соглашения заключ. все чаще.
Вначале в порядке исключ-я некот-м пактам
стали предоставлять исковую защиту, называя
"одетыми пактами". Юр. признание
такие пакты получили в разное время, и
это обстоят-во послужило критерием их
разграничения на три группы : присоединенные
пакты, преторские пакты, императорские
пакты. Присоединенные
пакты - дополнительные к главному договору
соглаш-я, предусматривавшие внесение
изменений в его юр. последствия. Как правило,
это было возложение в дог. на ту или иную
сторону каких-либо доп-х обяз-тей, уточнение
условий договора, сроков платежа и т.п.
Преторские пакты - получившие исковую
защиту из рук преторови, след-но юр. признание.
Их было всего два: подтверждение долга
и объединяющий три вида пактов: 1) соглашение
с третейским судом. 2) соглашение с хозяином
корабля, гостиницы или постоялого двора
о сохранности пассажиров и постояльцев.
3) соглашение с банкиром об уплате обусловленной
суммы третьему лицу.
Императорские пакты
- получившие юр. признание в законодат-ве
поздней империи. Они защищались кондикционными
исками, вытекающими из закона, которым
было признано это соглашение. К числу
указ-х пактов относились: соглашение
между спорящими о передаче их спора на
рассмотрение третейскому судье, соглашение
о приданном (неформальное соглаш-е, в
силу которого отец невесты принимал на
себя обяз-во передать будущему мужу своей
дочери опред-е имущ-во в качестве приданного
для облегчения семейного бремени), соглашение
о дарении (неформ-е соглаш-е, по которому
одна сторона совершает безвозмездное
предоставление другой стороне с целью
проявления к ней определенной щедрости.
|
1.
Предмет рим. права.
Литер-ра. Понятие современного гражд-го
права - совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные отношения между участниками
оборота методом равенства сторон. Значение
граж-го права в жизни каждого индивида,
каждой организации и общ-ва в целом чрезвычайно
велико. Оно явл-ся юр. основой материального
обеспечения жизнедеятельности людей.
Понятие соврем-го гражд-го права не совпадает
с понятием гражд-го права в Древнем Риме.
То, что мы сегодня называем гражданским
правом, в древнем Риме складывалось из
трех существовавших тогда систем: цивильное
право, право народов, преторское право.
Цивильно право - регулирующее имущественные
отношения исключительно между рим-ми
гражданами. Но оно не могло долго успешно
удовлетворять потребности бурно развивающегося
рим-го рабовлад-го общ-ва. Оно не было
способно регул-ть имущественные отношения
между рим. гражд-ми, с одной стороны и
гражд-ми проживающими вне Рима. В период
(3-1 вв. до н.э.) Рим развернул компанию завоеват-х
войн. Покоренные Римом народы обладали
высокой культурой, в т.ч. и правовой, которая
оказала обратное воздействие и на рим-е
цивильное право. Так возникла еще одна
система рим-го гражд-го права - права народов.
Оно было призвано регулир-ть имуществ-е
отношения как между рим-ми гражд-ми, так
и между самими перегринами. Одновременно
с этими двумя системами рим-го гражд-го
права , возникает еще одна - преторское
право, сложившееся в результате практической
деятельности преторов и некоторых других
магистров.Преторское право регулирует
имущественные отношения как мужду римскими
гражданами, так и перегринами. Преторское
право более полно отражало новейшие социально-эконом.
изменения в рим-м рабовлад-м общ-ве. Все
эти три системы в совокупности и составляли
рим-е гражд-е право. В последствии было
выработано единое понятие римское частное
право. которое развивалось из частного
владения на землю, которая в ранний период
республики являлась еще собственностью
рим-го народа. Были разработаны договорные
отношения, создана теория договорного
права, теоретические основы отдельных
дог-в. Литература : Косарев А.И. РЧП.,
Бартошек, Милан РЧП: понятия, термины.,
Новицкий И.Б. Черниловский "Курс лекции"
, РЧП., Хутыз М.Х.Салогубова Е.В. Римский
гражд. процесс.
|
42.
Ведение чужих
дел без поручения.
Это правоотношение, в котором одна сторона
проявляет заботу об имущественном интересе
другого лица без какого-либо поручения
с его стороны. Непременным условием такого
обяз-ва явл-ся проявление этой заботы
об чужом имуществе без поручения, по собственной
инициативе и волеизъявлению гестора.
Специфический харак-р обяз-ва из ведения
чужих дел обусловил его правовые признаки.
1) Фактическое ведение чужого дела без
с
|
 |
|
|